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刑事訴訟的前沿問題(第四版)(簡體書)
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刑事訴訟的前沿問題(第四版)(簡體書)

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商品簡介
作者簡介
目次
書摘/試閱

商品簡介

《刑事訴訟的前沿問題(第4版)/21世紀法學研究生參考書系列》是《刑事訴訟中的問題與主義》的姊妹篇。作為供法科研究生使用的教科書,《刑事訴訟的前沿問題(第4版)/21世紀法學研究生參考書系列》回顧了20世紀初期中國刑事訴訟法學產生和發展的歷史,對當代刑事訴訟法學進行了全面的回顧和反思,總結了刑事訴訟法學的主要理論范疇,對這一學科的研究方法進行了系統的總結。《刑事訴訟的前沿問題(第4版)/21世紀法學研究生參考書系列》對支撐現代刑事訴訟制度的三大理論問題進行了全面的梳理和分析,討論了程序正義理論、程序性制裁理論以及刑事訴訟構造理論。本書結合新近出現的一些學術動態,討論了刑事司法裁判的三種形態,總結了刑事辯護的幾個基本理論問題,論證了量刑程序的獨立性,并以刑事和解的興起為切入點,對刑事訴訟的私力合作模式進行了學術上的分析。
《刑事訴訟的前沿問題(第4版)/21世紀法學研究生參考書系列》倡導一種從經驗到理論的研究方法,也就是從中國的法制改革和法制經驗中提出概念,總結出制度形成的規律,并進行適當的理論概括和抽象。然后,盡可能地用自己的理論與中西方相關的主流理論進行學術上的對話。追求法學理論的創新,而不是簡單地推動立法修改和司法改革,這是筆者的基本學術志趣。

作者簡介

陳瑞華,男,1967年2月生于中國山東。目前系北京大學法學院教授,博士生導師。
2004年獲得中國法學會第四屆“全國十大杰出青年法學家”稱號; 2010年獲得教育部“長江學者獎勵計劃”特聘教授資格。
主要學術興趣是刑事訴訟法、刑事證據法、司法制度和程序法理學。先后在《中國社會科學》、《中國法學》、《法學研究》、《政法論壇》、《中外法學》等刊物發表學術論文一百余篇。獨立出版學術專著十余部。其中代表作有:
《刑事審判原理論》(1997, 2003);
《刑事訴訟的前沿問題》(2000,2005,2011);
《看得見的正義》(2000);
《刑事訴訟中的問題與主義》(2010);
《程序性制裁理論》(2004 , 2010);
《法律人的思維方式》(2008);
《刑事訴訟的中國模式》(2008,2010);
《論法學研究方法》(2009);
《比較刑事訴訟法》(2010);
《程序正義理論》(2010);
《量刑程序中的理論問題》(2010);
《刑事證據法學》(2012);
《刑事辯護的中國經驗》(2012)。

目次

第一章 二十世紀初期之中國刑事訴訟法學
一、現代刑事訴訟法學的產生
二、刑事訴訟法學的初步發展
三、結論
第二章 刑事訴訟法學的回顧與反思
一、研究方法
二、理論體系
三、兩種法律傳統的沖突
四、制度成長的邏輯
五、證據法研究的困境
第三章 刑事訴訟法學的基本范疇
一、刑事訴訟法學基本范疇研究的回顧
二、刑事訴訟價值
三、刑事訴訟目的
四、刑事訴訟構造
五、刑事訴訟階段
六、刑事訴訟法律關系
七、刑事訴訟主體
八、刑事訴訟職能
九、刑事訴訟客體
十、刑事訴訟行為
十一、結論
第四章 刑事訴訟法學的研究方法問題
一、引言
二、從對策到解釋
三、基本的問題意識
四、實證方法的引入
五、法學學科的交叉研究
六、法律的生命有機體理論
第五章 法律程序構建的基本邏輯
一、引言
二、法律程序構建的理念基礎
三、刑事訴訟構造的訴訟化
四、刑事訴訟中的救濟機制
五、法律程序生成的經驗基礎
六、法律程序生成的憲法根基
第六章、程序正義理論
一、程序與程序的正當性
二、程序正義觀念的起源
三、純粹的程序正義:羅爾斯的分析
四、程序正義與當代的程序價值理論
五、研究程序正義問題的必要性
六、程序正義價值的獨立性
七、程序正義及其與其他正義形態的關系
八、程序正義的基本要素
九、為什么要堅持程序正義
十、程序正義的限度
第七章 程序性制裁理論
一、問題的提出
二、程序性制裁的基本模式
三、宣告無效:程序法的獨特制裁方式
四、為什么要采取宣告無效的制裁方式
五、程序性制裁的局限性
六、程序性制裁的未來
七、程序性制裁理論的體系
第八章 刑事訴訟縱向構造理論
一、問題的提出
二、以裁判為中心的訴訟構造
三、“流水作業”的訴訟構造
四、“流水作業”構造的負面效果
五、可預期的訴訟構造改革
第九章 刑事審判前程序的整體構造
一、引言
二、刑事審判前程序之簡要比較
三、中國刑事審判前程序的構造
四、中國刑事偵查程序的構造
五、中國刑事審判前程序的主要問題
六、走向一體化的審判前程序
第十章 刑事司法裁判的三種形態
一、引言
二、定罪裁判
三、量刑裁判
四、程序性裁判
五、三大裁判形態的制度影響
第十一章 刑事辯護的幾個理論問題
一、引言
二、刑事辯護的雙重意義
三、程序性辯護和量刑辯護的興起
四、辯護權的訴權性質
五、辯護權的權利主體
六、結論
第十二章 量刑程序的獨立性
一、引言
二、量刑信息與定罪信息的不一致性
三、訴權對量刑裁判權的制約
四、公訴權內涵的必要延伸
五、作為獨立辯護形態的量刑辯護
六、被害人對量刑過程的參與
七、量刑程序中的證據規則
八、結論
第十三章 刑事訴訟中的私力合作模式
一、引言
二、刑事和解的三種模式
三、刑事和解的現實利益基礎
四、刑事和解對傳統刑事訴訟理論的挑戰
五、一種新的合作性司法哲學
參考書目
索引

書摘/試閱



十一、結論
在研究刑事訴訟理論范疇的過程中,筆者一直在反思一個研究方法上的問題:理論究竟從何而來?理論體系如何才能得到建立?前面所分析過的這些基本理論范疇,大多來源于大陸法國家的刑事訴訟理論。尤其是包括訴訟主體、訴訟客體、訴訟行為、訴訟法律關系、訴訟階段在內的一些理論范疇,更是大陸法國家的學者以本國的刑事訴訟制度為根據,透過一系列的具體制度、原則、規則,對各種復雜的刑事訴訟現象所作的理論概括和歸納。這些理論范疇來自于大陸法國家的制度及其實踐,但又高于這些制度及其實踐,從而在理論上具有廣泛的解釋能力。
民國時期的中國學者試圖通過引進和吸收這些刑事訴訟理論范疇,來移植大陸法國家刑事訴訟法學的理論體系。我國臺灣地區的法學研究者也承繼了民國時期的法律學術傳統,對上述理論范疇繼續采取“拿來主義”的研究方式。結果,無論是民國時期的刑事訴訟法學教科書,還是20世紀50年代以來的臺灣地區刑事訴訟法學教材,無一不是大陸法國家刑事訴訟著作的翻版或變種而已。筆者在閱讀民國時期的刑事訴訟法學著作時曾一度感到困惑:難道僅僅憑著從德國、日本引進一些抽象的理論范疇,就能建立一個屬于中國的刑事訴訟法學體系?筆者在研究臺灣地區不同時期、不同版本的刑事訴訟法學教材時,也時時感到迷茫:難道動輒談論“英美法”、“大陸法”和“日本法”,并依據從理論到概念都打上德國、日本烙印的研究方式,一定能培育出一種成熟的刑事訴訟理論來嗎?
當然,從中國20世紀移植西方法學和法律制度的經驗來看,每當社會處于重大轉型和變革時期,法學幾乎注定要通過引進外國法學的理論來獲得起步和發展。初創時期的法學不可避免地要力圖與西方國家的法學理論看齊,并運用這些理論所蘊涵的概念、范疇等話語方式。不過,在一個國家法學得到初步發展、法律移植已不再是主流話語的今天,大量的問題層出不窮地噴涌而出,有些甚至屬于因為在來源于西方的法律理論與中國本土的文化傳統之間發生沖突所產生的問題。面對這些問題,法學研究者是否應當捫心自問:我們的理論真的能解釋所發生的這一切嗎?當我們自信地提出一種立法對策或者改革建議時,中國的司法制度真的有這種對策和建議的生存空間嗎?我們的研究有多少次不是實用主義地對待西方法學理論,以至于忽略了本土的特殊問題?
經驗表明,刑事訴訟法學理論的每一次真正發展,都不是因為簡單地移植了西方法學的某一理論或者范疇,而是針對中國本土的問題,提煉出了一套具有普遍解釋力的假設性命題。我們前面所分析的“刑事訴訟價值”、“刑事訴訟目的”和“刑事訴訟構造”問題,就是這種從中國本土問題中提出一般理論的典型嘗試。

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